Уголовное право как право публичное, Уголовное право как право материальное, Уголовное право и иные деления отраслей права — Уголовное право. Общая часть

Частное право — часть системы права, функционально-структурная подсистема права, совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения между частными лицами, основой которых является частная собственность. Тем самым частное право — это совокупность норм права, защищающих интересы лица в его взаимоотношениях с другими лицами.

  • Традиция выделения частного права характерна для стран романо-германской правовой семьи: в семье общего права и семье мусульманского права все право является публичным, так как считается, что все право создается или санкционируется государством.
  • Предмет и метод частного права

Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между физическими и юридическими лицами, то есть те отношения, которые возникают между равными субъектами, не носят публичного характера. Предметом РЧП является система правовых норм.

Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков:

  • Складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например, договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно.
  • Основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон.
  • Имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.

Система частного права

Частное право — это совокупность отраслей права — часть системы действующего права. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право). К частно-правовым отраслям права относятся:

  • Гражданское право
  • Семейное право
  • Предпринимательское право
  • Трудовое право
  • Международное частное право
  • Банковское право

История развития

Частное право в Древнем Риме

Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное — которое относится к пользе отдельных лиц.

В основание деления права на частное и публичное Ульпиан вкладывает понятие интереса (utilia); что клонится к пользе государства, представляет известный интерес ad statum rei Romanae (для состояния римского государства), то относится к области публичного, все, что клонится ad singulorum utilitatem (для пользы отдельных людей) — к сфере частного права. Уже на заре своего развития, тем самым, частное право противопоставлялось публичному.

Предлагаем ознакомиться:  Сроки в трудовом праве как избежать неприятностей

Именно в древнем Риме нашел своё закрепление один из основных принципов частного права: принцип формального равенства в области частного права всех свободных лиц.

Частное право в Средние века

Период Средних веков характеризуется в истории частного права сильным влиянием канонического права. Труды таких философов-каноников как Августин Аврелий, Фома Аквинский и другие оказали значительное влияние на формирование идей относительно природы и роли частного права, которая значительно преуменьшалась, по сравнению с ролью публичного права.

Основная задача канонического средневекового правоведения состояла в обосновании привилегированного положения Римской католической церкви как «представителя Бога на земле».

Августин в духе представлений ранних христиан высказывал взгляды, близкие к платоновским, полагая, что всё сверх необходимого должно принадлежать всем, и не признавая абсолютного права на частную собственность (как человеческое установление), разработанного в совершенстве римскими юристами.

Однако, Августин также считал, что некоторые виды собственности, которым владеть могут только благодетельные люди, могут быть учреждены Богом, — речь шла о церковном имуществе, подлежащем использованию для общего блага.

Позицию Августина в отношении собственности с некоторыми коррективами разделял и Фома Аквинский, утверждавший, что всякая собственность, даже оставаясь с юридической точки зрения частной, должна служить общему благу.

В отличие от античного правопонимания, которое разграничивало частный и публичный правопорядок в зависимости от степени участия человека в общих, полезных для всего общества делах, средневековая политико-правовая мысль публичную и частную сферы стала именовать одним термином — человеческое право («град земной»), который не воспринимался как самодостаточный.

Первая светская западноевропейская средневековая правовая школа — школа глоссаторов — сложилась вокруг изучения Свода Юстиниана. Эта школа была основана известным правоведом Ирнерием в Болонье. Задача, которую поставили перед собой глоссаторы, заключалась «в исследовании собственно римского права, без наслоившихся на него в последующем иных юридических норм и интерпретаций»;

Предлагаем ознакомиться:  Ушла в декрет с временной должности уволили

Параллельно с изучением римского частного права в указанный период развивались торговые обычаи: купцы организовывали международные ярмарки и рынки, создавали торговые суды и учреждали торговые представительства в новых городах, выраставших по всей Западной Европе. Именно тогда сформировались основные понятия и институты будущего lex mercatoria.

Частное право в эпоху Ренессанса

Увеличение торгового оборота между странами в период Возрождения, вкупе с популярностью античной культуры и развитием философии гуманизма дало мощный толчок для дальнейшего развития частного права.

Гуманизм как центральная идея Ренессанса способствовал формированию таких прогрессивных правовых концепций, которые приводили к признанию необходимости построения общества на началах индивидуальной свободы и равенства людей как граждан.

Между тем требование равенства привело также к появлению политико-правовых теорий утопического социализма («Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т.

Кампанеллы), абсолютизировавших равенство и обосновывающих построение «идеальных государств», в которых уничтожаются частная собственность, товарно-денежные отношения, вводится обязательный производительный физический труд, скрупулезная регламентация жизни граждан, коллективистские начала в организации труда, досуга, быта людей.

В противоположность указанным концепциям Жан Боден указывал на необходимость сохранения частной сферы (в первую очередь — частной собственности). Основным его тезисом стало утверждение что «нет ничего публичного там, где нет ничего частного».

Частное право в эпоху Нового времени

В эпоху Нового времени, с формированием свободного рынка труда, функционирующего на основе взаимодействия спроса и предложения, отношения работника и работодателя все более начали приобретать характер правовой сделки, то есть частноправовую природу которой не изменило даже активное вмешательство государства в регулирование условий труда.

Впоследствии формирование теории общественного договора привело к тому, что частное и публичное право в научной среде начали пониматься как взаимодействующие системы при доминирующей роли публичного права.

Частное право представлялось действующим и эффективным, но всего лишь остатком тех отношений, которым общество подчинялось до заключения общественного договора — то есть до создания государства и гражданского общества.

Частное право в XIX—XX веках

На рубеже XIX—XX вв. доктриной и законодательством к сфере частного права были отнесены личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и не передаваемые иным способом .

Частное право в России

Регулирование частно-правовых отношений в России берет своё начало с появления первого памятника российского права — Русской правды.

Впоследствии частное право получило своё развитие в судебниках 1497 года и 1550 года, Соборном уложении 1649 года.

Однако развитие частного права в России в период XVII — XVIII веков существенно тормозилось институтом крепостного права приводившим к отсутствию частнокапиталистического хозяйства.

Ленин В.И.

Уголовное право как право публичное, Уголовное право как право материальное, Уголовное право и иные деления отраслей права - Уголовное право. Общая часть

…Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное

Октябрьская революция 1917 года и приход к власти большевиков привел к политике отрицания частного права как такового и обоснованности его существования.

Марксистско-ленинская идеология отрицала частную собственность, категория которой была заменена категорией «личной собственности», предполагавшей присвоение гражданами исключительно предметов потребления и использование даже их для строго потребительских, а не производственных или иных нужд. Вся экономика стала плановой, а любые экономические отношения стали носить публичный характер.

Уголовное право Российской Федерации

Юридическая энциклопедия МИП онлайн — задать вопрос юристу » Уголовные дела — комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП » Общие положения УК РФ — комментарии Федерального Судьи / Юргруппа МИП » Уголовное право Уголовное право как право публичное, Уголовное право как право материальное, Уголовное право и иные деления отраслей права - Уголовное право. Общая часть Записаться на консультацию

Уголовное законодательство — система нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти, содержащих нормы, регулирующие отношения, связанные с установлением оснований привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё, определением преступности деяний и иные отношения, входящие в предмет регулирования уголовного права

Содержание

Уголовное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности либо освобождения от уголовной ответственности и наказания. Кроме того, под уголовным правом может пониматься раздел правовой науки, изучающий данную правовую отрасль, а также учебная дисциплина, в рамках которой изучаются как правовые нормы, так и общетеоретические положения.

Специалисты не имеют единого мнения относительно вопроса происхождения и первоначального смысла определения уголовного права. В настоящее время под этим определением понимается: правовая, законодательная, научная отрасль, а также образовательная дисциплина.

  • Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступлений, назначением наказаний за данные деяния и применением различных мер законодательного характера. 
  • Нормы уголовного права позволяют определить задачи законодательства и границы его действий, принципы и основания привлечения к ответственности, сферу преступных деяний, способы освобождения от уголовного преследования.
  • Уголовное законодательство Российской Федерации, рассматриваемое в разрезе правовой отрасли, имеет общие признаки и отличительные черты, которые имеют отраслевую принадлежность, задачи, предмет и метод.
  • В качестве отрасли система уголовного законодательства представлена в виде совокупности законов и норм.
  • В качестве юридической науки право несет в себе нагрузку исследовательской деятельности, нацеленной на получение новых знаний и теоретических концепций.
  • В качестве дисциплины цель уголовного права заключается в приобретении соответствующих знаний будущими юристами.
Читайте также:  Как правильно выбрать брокера Форекс (важные факторы и сервис)

Историческое происхождение уголовного права

Возникновение уголовного права можно считать проявлением признаков цивилизованного и культурного общества. Некоторые запреты, которые дошли и до наших дней, были закреплены еще в библейских заповедях.

До сегодняшнего дня нормы уголовного права затрагивают практически каждую составляющую жизни общества, что проявляется в охране отношений от посягательств, имеющих признаки уголовных деяний. Большое значение данных норм заключается в предотвращении преступных действий и воспитания в обществе уважительного отношения к закону и правам остальных участников общественной жизни.

Действующее уголовное законодательство является результатом длительной истории становления отрасли, ее изучения, понимания и совершенствования.

На протяжении периода времени, равного более тысячи лет, уголовное законодательство России являлось обособленной сферой. И сегодня ученые дискутируют по поводу некоторых периодизаций.

Если сегодня применение норм уголовного законодательства основано на Уголовном кодексе, то сотни лет назад такие действия осуществлялись на основании Русской Правды, Судебников, Уголовных уложений, Декретов и других документах.

Структура уголовного законодательства

Уголовное законодательство состоит из двух частей – Общей и Особенной. Обе части представляют в совокупности органическое единство, но вместе с тем существенно различаются по характеру норм. Общая часть состоит из 6 разделов — 15 глав, статьи которых раскрывают общие положения, понятие преступления, наказания, его цели и виды.

  1. Непрекращающееся развитие российского уголовного законодательства выразилось в современном УК.
  2. Действующий правовой акт наделен четкой структурой, способствующей легкому пониманию основ и положений, а также процессу применения норм к общественным отношением.
  3. Кодекс содержит в себе Общую и Основную части, каждая из которых имеет собственный функционал, при том, что нормы каждой из них имеют тесную взаимосвязь и взаимообусловленность.
  4. Изучая Общую часть, можно определить принципы и задачи уголовного законодательства, основания ответственности, ее пределы, процедуры назначения, виды и процедуру освобождения от нее.
  5. В Особенную часть вошли нормы, определяющие преступные деяния, виды и размеры наказания за их совершение.

Обе части имеют разделы, складывающие главы и включающие в себя статьи. Каждая отдельная статья включается в себя правовую норму запрещающего характера. Как правило, такие нормы запрещают совершать определенные действия, но в некоторых случаях, преступным может считаться и бездеятельность.

Нормы разделены на части, составленные из пунктов. Структура нормы включает в себя:

  • гипотезу, определяющую условия применения норм;
  • диспозицию, устанавливающую правило требуемого поведения;
  • санкцию, представляющую наказание за нарушение диспозиции.

Ориентирование в УК позволяет четко определять и применять нормы основы уголовного законодательства в практической деятельности.

Предмет и цели уголовного права

Предмет уголовного права— это регулирование общественных отношений, возникающих в результате совершения преступления. Субъектами уголовно-правовых отношений выступают, с одной стороны, лицо, совершившее преступление, с другой — государство в лице органов, осуществляющих правосудие.

Общественные отношения, которые складываются в сфере действия уголовных норм, относятся к предмету отрасли.

Такие отношения условно разделяются на:

  • охранительные, возникшие в процессе охраны правопорядка между преступником и государством;
  • регулятивные, возникшие в ходе охраны принадлежащих лицам прав, между потерпевшим, государством и преступником;
  • предупредительные, направленные на предупреждение противоправных деяний.

Цели отрасли представлены в виде задач, которые поставлены законодателем и определены законом. Действующее уголовное законодательство имеет своей задачей:

  • охрану людей и граждан, прав и свобод, которыми они наделены;
  • охрану собственности всех видов;
  • охрану порядка и безопасности в обществе;
  • охрану природных ресурсов;
  • охрану конституционного строя государства;
  • обеспечение мирной и безопасной жизни;
  • предупреждение опасных деяний.

Основные положения и задачи уголовного права

Уголовное право относится к той отрасли, которая призвана регулировать общественные отношения, не допускать противоправных посягательств и определять ответственность за нарушение определенных законодателем правил поведения.

Основным правовым документом, определяющим положения и задачи отрасли, является УК. Кодекс содержит в себе Общую и Особенную части, позволяющие квалифицировать действия лиц с точки зрения уголовного закона, определять общественную опасность таких действий и наказание за их совершение. Документ содержит в себе нормы, освобождающие лиц от ответственности.

Статьей 2 УК определены основные задачи, достижение которых является целью всей правовой отрасли. Основы уголовного законодательства направлены на:

  • охрану тех прав и свобод, которыми наделены граждане и юридические лица;
  • охрану принадлежащей им собственности;
  • охрану правопорядка в общественной среде;
  • обеспечение мира и всеобщей безопасности;
  • исполнение предупредительных мер в отношении деяний, несущих опасность для общества и его интересов;
  • охрану государственных интересов от посягательств.

Развитие российского уголовного законодательства

Уголовное законодательство Российской Федерации имеет длительную историю развития, уходящую корнями на тысячу лет назад.

Со времен Киевской Руси жизнь и здоровье личности защищались государством. Некоторые виды ответственности применялись ко многим посягательствам на личность. Русская Правда содержала понятие душегубства, что является современным убийством. В качестве наказания применялась смертная казнь путем отсечения головы.

В Судебниках, изданных во время правления Петра I, была создана целая система правовых норм, касающихся деяний, направленных на лишение жизни и причинение вреда ей.

Наиболее ярким законодательным актом стало Уложение, содержащее наказания уголовные и исправительные. Документ действовал на протяжении 40 лет, начиная с 1845 года. Под современным убийством понималось смертоубийство.

Для времен царской России было характерно Уголовное уложение, появившееся в 1903 году и отличавшееся качественной систематизацией и компактностью. В документе появилось понятие убийства с намерением, которое предполагало умысел. Было предусмотрено наказание и за убийство в состоянии раздражения, запальчивости.

Советский УК от 1922 года содержал в себе пять групп преступлений, связанных с личностью.

В 1926 году был принят УК РСФСР, который немногим отличался от прежнего законодательного акта. На данном историческом этапе наказание за убийство было довольно мягким и не предусматривало длительного срока заключения.

Принятый в 1960 году УК закрепил в себе более строгие наказания за убийство. Наиболее тяжким продолжало считаться убийство с умыслом.

Действующий в 2016 году УК стал результатом исследования многолетнего опыта, отразил современный подход к деяниям и наказаниям за них. Появление новых видов опасных действий является основанием для внесения изменений в УК.

Уголовное право и нормы международного законодательства

Нормы уголовного права основаны на положениях международного законодательства и не противоречат ему. Конституция РФ признает приоритет за международными юридическими категориями, включающими в себя принципы и нормы международного уровня.

Неотъемлемой частью российской правовой системы выступают международные договоры, которые ратифицированы государством.

Существует общее правило, согласно которому противоречия между российским и международным уголовным правом разрешаются в пользу международных договоров. К таким документам относятся договоры, запрещающие производство и применение биологического, химического оружия, правила ведения войны и другие акты.

Кузнецов Федор Николаевич

Опыт работы в юридической сфере более 15 лет; Специализация — разрешение семейных споров, наследство, сделки с имуществом, споры о правах потребителей, уголовные дела, арбитражные процессы.

Уголовное публичное право

Определение 1

Уголовное право – это отрасль российского права, которая регулирует общественные отношения в области совершения преступлений, назначения наказания, а также применения мер уголовного характера.

Уголовное право зачастую называют разделом юридической науки, которая изучает эту правовую отрасль, и учебная дисциплина, к пределах которой изучаются теория и правовые нормы данной отрасли.

Во многих странах мира данное название происходит от слова «преступление» (например, criminal law — где crime преступление). Либо же от слова «наказание», как в Германии
.

В русском языке данная отрасль названа так потому, что имеет отношение и к наказанию и к преступлению. Прилагательное «уголовный» появилось в конце восемнадцатого века.

Читайте также:  Заявление на возврат водительского удостоверения после лишения: образец об утере или на восстановление прав собственности

Оно двояко, с одной стороны оно восходит к Древнерусскому государству, где употреблялось слово головщина (убийство), с другой стороны к латинскому языку, в нем находили отражение все самые суровые виды наказаний.

В русской литературе в пятнадцатом веке в обиходе было слово «уголовие», что означало «лишить жизни, головы».

Условно можно выделить следующие этапы развития уголовного права:

  • Уголовное право Древнего мира,
  • Уголовное право Средних веков,
  • Уголовное право Нового времени,
  • Уголовное право Новейшего времени.

Таким образом, уголовное право прошло длинный путь становления. Оно возникло в Древнем мире. К его основным источникам относились Законы двенадцати таблиц
, законы Ману, Свод законов Хаммурапи.

В Средние века данная отрасль продолжала развиваться, были выделены такие основополагающие понятия как субъективная сторона преступления. В Новое время уголовное право было обособлено в отдельных разделах законодательных актов, произошла унификация терминологии.

В Новейшее время уголовное право было кодифицировано, были выделены общая и особенная части.

Предмет и метод правового регулирования уголовного права

Для того чтобы говорить какой именно является отрасль право – частной или публичной, следует определить предмет и метод правового регулирования.

Определение 2

Предмет регулирования – это свод общественных отношений, которые данная отрасль регулирует.

В науке к предмету правового регулирования уголовного права относят:

  • Охранительные правоотношения,
  • Регулятивные правоотношения.

Охранительные правоотношения возникают между государством и лицом, которое совершило преступление. От лица государства выступают органы внутренних дел. Государство в данных случаях привлекает виновное лицо к уголовной ответственности, и назначает наказание. Преступник обязательно должен быть подвергнут воздействию со стороны государства.

  • Регулятивные правоотношения наделяют граждан правом причинить вред или создать угрозу причинения вреда охраняемым уголовным правом отношениям, интересам государства и общества при определенных обстоятельствах (например, при обороне).
  • Метод правового регулирования в уголовном праве особенный.
  • К методам следует относить:
  • Уголовно-правовое поощрение. Он применим к лицам, которые совершили преступление и стремятся искупить вину перед социумом и лицами, в отношении которых он совершил запретное деяние. Данный метод выражен в стимулировании лица к совершении определенных действий посредством освобождения от обременения, вызванного уголовным принуждением. Данный метод применяется как в регулятивных, так и в охранительных правоотношениях.
  • Уголовно-правовое принуждение. Он применим к лица, которые совершили преступление, и выражен в ограничении их прав и лишении определенных благ. Уголовно-правовое принуждение не ограничено наказанием, в нем подразумеваются и иные меру уголовно-правового характера. Данный метод характерен для охранительных правоотношений.

Публичное уголовное право

Благодаря анализу предмета и метода правового регулирования уголовного права представляется возможным определить место данной отрасли в правовой системе.

В России уголовное право относят к публичному праву. Данное отнесение подчеркивает общность уголовного права с конституционным правом, финансовым правом, процессуальными отраслями. Однако данная отрасль имеет свою специфику.

Несмотря на то, что разделение отраслей на частное и публичное известно ученым с Древнего Рима в настоящее время идут дискуссии как именно следует их различать, какие именно критерии следует применять для выделения публичного и частного права.

Первые попытки провести различие между ними принадлежат римскому ученому Ульпиану, он считал, что публичное право следует относить к понятию государства, а частное же право относится к отдельным лицам. Данное разграничение не удовлетворяло многих ученых, и было развито множество теорий, как разграничить данные отрасли.

Уголовное право несет в себе двоякое значение. Ведь наказание назначается не только для удовлетворения общественного интереса, но и задевает лицо частное.

Тот, кто нарушил предписания Закона – тот сталкивается с государством. Каждая отрасль права (даже частная) имеет своей базой государство.

Следовательно, каждое нарушение посягает и на само государственное образование, и оно имеет интерес уничтожить преступление.

В настоящее время много критериев вычленить публичное право. Особенностью уголовного права (как публичного права) является специфика того, кем именно регулируется, что регулируется и в каких целях, какими методами. Как в любой отрасли публичного права уголовное право основывается на властных началах, и подразумевает необходимость централизованного управления в обществе.

К публичному праву помимо уголовного относятся следующие отрасли:

  • Конституционное право,
  • Международное публичное право,
  • Финансовое право,
  • Административное право,
  • Уголовно-процессуальное право,
  • Гражданско-процессуальное право,
  • Административно-правовое право.

Замечание 1

Таким образом, публичное право подразумевает участие в отношениях лица, которое обладает властными полномочиями (как правило, это государственные органы либо должностные лица).

Уголовное право как отрасль: предмет, метод, источники и задачи

Среди отраслей российского права выделяют уголовное право.

Определение 1

Уголовное право – правовые нормы, которые определяют основания уголовной ответственности за преступные деяния и наказуемость этих деяний.

Нормы уголовного права устанавливают виды наказаний и другие меры за совершенные преступления, определяют основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Как и вся система права России, основы уголовного права РФ имеют признаки:

  • нормативности;
  • определенности;
  • обязательности исполнения;
  • объективности;
  • целостности.

К специфическим признакам системы уголовного права можно отнести: наличие своего предмета и метода правового регулирования.

Предмет уголовного права

Определение 2

Предметом уголовного права являются общественные отношения уголовно-правового характера, которые рождаются из юридического факта – совершения преступного деяния.

Выделяется три вида уголовно-правовых отношений, которые в совокупности образуют предмет уголовного права: охранительные, общепредупредительные, регулятивные. Другие правовые отрасли данные правоотношения не регулируют.

Охранительные правоотношения появляются в связи с совершением преступления. Субъекты наделены взаимными правами и обязанностями. Это лицо, совершившее преступление и следственные органы и суд.

Общепредупредительные отношения возникают при удержании субъекта от преступного деяния посредством угрозы наказания, которая определена нормами.

Регулятивные отношения возникают относительно тех прав граждан, которые направлены на причинение вреда при необходимости и исключают преступное деяние.

Методы уголовного права

  • Охранительные отношения санкционируются нормами, путем освобождения от уголовной ответственности и наказания через применение медицинских и воспитательных мер принудительного характера.
  • Общепредупредительные отношения регулируются запретами и указаниями на тяжесть последствий преступления – уголовного наказания.
  • Регулятивные отношения регулируются методом дозволения гражданам активно защищаться от преступных деяний и предупреждать общественно-опасные последствия.

Нужна помощь преподавателя? Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!

Задачи уголовного права

Отраслевыми задачами уголовного права являются:

  • охрана прав человека, собственности, общественного порядка, безопасности, строя Российской Федерации от посягательств преступного, общественно-опасного характера;
  • обеспечение мирного и безопасного существования людей;
  • предупреждение и профилактические мероприятия по предотвращению преступности.

Осуществляя данные задачи органы правопорядка должны руководствоваться принципами:

  • Принцип законности гласит о том, что преступление и наказание определяются только Уголовным кодексом РФ.
  • Принцип равенства всех перед законом гласит о равном положении граждан перед законом независимо от языка, национальности, происхождения, социального положения, религиозных взглядов.
  • Принцип виновной ответственности говорит о том, что ответственность наступает только за те действия, в отношении которых установлена вина.
  • Принцип справедливости и гуманизма определяет, что наказание должно быть соразмерно вине, должны учитываться обстоятельства совершения преступления, личность совершившего преступление. Наказание не должно иметь цели причинения физических страданий и унижения человеческого достоинства.
  • Принцип основания уголовной ответственности определяет, что общественно-опасное действие должно иметь признаки состава преступления.

Источники уголовного права

Главным источником уголовного права является Конституция РФ, а также УК РФ, нормы международных договоров, ратифицированных Россией.

УК РФ относится к основным источникам уголовного права, он введен в действие в 1997 году.

Вся система уголовного права, касающаяся преступлений и наказаний, изложена в едином документе – Уголовном кодексе, который разделен на две части: Общую и Особенную.

Общая часть представляет собой формулировку основных положений: задач, принципов, оснований уголовной ответственности. Здесь дается понятие преступления, формы вины.

Особенная часть включает в себя нормы, предусмотренные за конкретные виды преступлений.

Замечание 1

Уголовное право теснейшим образом связано с другими правовыми отраслями: уголовно-процессуальным правом и уголовно-исполнительным правом.

УПП регулирует деятельность органов правопорядка по расследованию и рассмотрению в судебном заседании уголовных дел.

УИП регламентирует отношения по исполнению наказаний в местах лишения свободы и местах, не связанных с изоляцией осужденного.

Понятие, содержание и специфические черты уголовного права

  • Уголовно-правовые нормы имели место еще в древности.
  • В советское время уголовное право рассматривалось как система норм уголовного законодательства, которая определяла преступность и наказуемость деяния.
  • В настоящее время уголовное право рассматривется как:
  1. отрасль права;
  2. наука;
  3. учебная дисциплина.
Читайте также:  Налог при дарении недвижимости близкому родственнику: размер, как рассчитать и оплатить

Уголовное право как отрасль права

Уголовное право как отрасль права входит в общую систему права России, оно обладает чертами и принципами, присущими праву Российской Федерации в целом (нормативность, обязательность для исполнения и т. д.).

Как и для других отраслей права, основой уголовного права выступает Конституция Российской Федерации.

Вместе с тем уголовное право отличается от других отраслей права, так как имеет свои особенные предмет и метод регулирования, свои задачи.

Предметом уголовно-правового регулирования выступают общественные отношения, к которым относятся:

  1. охранительные уголовно-правовые отношения;
  2. регулятивные уголовно-правовые отношения.

Охранительные уголовно-правовые отношения возникают между государством, выступающим в лице уполномоченного на то органа, и лицом, совершившим деяние, содержащее все признаки состава преступления. Таким образом, предметом охранительных уголовно-правовых отношений является реализация уголовной ответственности и наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Регулятивные уголовно-правовые отношения складываются на основе управомочивающих норм, определяющих права участников общественных отношений на причинение вреда при наличии определенных обстоятельств: состояния необходимой обороны, крайней необходимости и т. д.

  1. Метод правового регулирования — совокупность приемов, способов и форм выражения специфических регулятивных свойств и функций, присущим нормам права данной отрасли; совокупность способов воздействия права на определенную область общественных отношений.
  2. Метод уголовного права специфичен, он заключается в установлении преступности деяния, уголовных запретов (санкций) за их совершение и порядка назначения наказания.
  3. Методом охранительных уголовно-правовых отношений является императивный (административно-командный): установление запрета совершать предусмотренные законом деяния под угрозой применения уголовного наказания.

Для регулятивных уголовно-правовых отношений характерен диспозитивный метод: наделение граждан определенными правами (например, правом на обоснованный риск, неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и т. д.).

Таким образом, уголовное право — это совокупность юридических норм, установленных высшими органами государственной власти, определяющих преступность и наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Являясь отраслью права, уголовное право имеет сходные черты с некоторыми другими отраслями. Наиболее тесно оно связано с административным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом.

В общей теории права существует точка зрения, в соответствии с которой уголовное право лишено самостоя­тельного предмета регулирования; общественные отношения регулируют другие отрасли права (государственное, админис­тративное, гражданское и т. д.

), уголовное же право лишь охраняет эти отношения, являясь своеобразным средством их обеспечения. Поскольку право диктует исходящие от государства обще­обязательные правила, оно есть регулятор поведения людей в обществе. В этом смысле не является исключением и право уголовное.

Поэтому неверно представлять дело таким образом, что нормы уголовного права лишь охраняют общественные отношения, регулируемые нормами иных отраслей права. В действительности нормы каждой отрасли права обычно сами охраняют собственные предписания.

Уголовно-правовая санк­ция в принципе не может применяться за нарушение, напри­мер, административно-правового запрета, касающегося специфических общественных отношений. Такое правоприменение означало бы грубейшее нарушение законности.

Система уголовного права. Общая и Особенная части

Система права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм, институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенностями регулируемых общественных отношений.

Структурные элементы системы права:

  • норма права (материальная или процессуальная);
  • подинститут права;
  • институт права;
  • подотрасль права;
  • отрасль права.

Таким образом, уголовное право слагается из соответствующих норм права, подинститутов и институтов.

Институт уголовного права — это система взаимосвязанных уголовно-правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную совокупность сходных общественных отношений или какие-либо их компоненты. Они различаются между собой по объему и содержанию. Например, одним из наиболее крупных институтов уголовного права выступает институт наказания, меньшим по объему является институт соучастия и т. д.

Основным содержанием уголовного законодательства являются четыре института:

  1. уголовный закон;
  2. преступление;
  3. наказание;
  4. освобождение от уголовной ответственности и наказания.
  • Они, в свою очередь, систематизированы в Общей и Особенной частях УК и делятся на более дробные институты и входящие в них нормы.
  • Общая часть уголовного кодекса
  • В Общей части законодатель:
  • провозглашает задачи уголовного законодательства и его принципы;
  • указывает основание уголовной ответственности, определяет действие закона во времени и в пространстве;
  • формулирует понятие преступления и выделяет категории преступлений, формы и виды вины, называет общие условия уголовной ответственности (возраст, вменяемость), закрепляет перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, дает понятие и характеристику стадиям совершения преступления, соучастию в преступлении;
  • определяет цели наказания, устанавливает систему наказаний, предусматривает порядок назначения наказания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть уголовного кодекса

Особенная часть включает в себя нормы, в которых содержится описание отдельных видов преступлений и установленных за их совершение наказаний. Нормы классифицированы по разделам, которые в свою очередь состоят из глав.

Наука уголовного права, ее содержание и задачи

Предмет науки уголовного права включает:

  1. комментирование, иначе — доктринальное толкование уголовного закона;
  2. разработку рекомендаций для законодательства и правоприменительной практики;
  3. изучение истории уголовного права;
  4. сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
  5. разработку социологии уголовного права, т.е. изучение реальной жизни уголовного закона посредством измерения уровня, структуры и динамики преступности, изучения эффективности закона, механизма уголовно-правового регулирования, обоснованности и обусловленности уголовного закона, криминализации (декриминализации) деяний;
  6. исследование международного уголовного права.

Предмет уголовного права определяет содержательную специфику его метода. Понятием «метод» охватываются методология и методика познания.

Методология представляет собой систему категорий диалектического и исторического материализма, позволяющую исследовать и практически применять познанные закономерности, сущность, содержание уголовно-правовой борьбы с преступностью.

В диалектическом материализме — это учение о единстве и борьбе противоположностей как источнике развития, о всеобщем взаимодействии количества и качества материи, формы и содержания явлений и понятий, объективного и субъективного, возможности и действительности, причинности и иных видов детерминации и др.

Например, диалектическое учение о детерминации находит применение в исследовании причинной связи между преступным действием (бездействием) и вредными последствиями, в исследовании наличия факта соучастия. Диалектика перехода возможности в действительность обосновывает законодательность и правоприменение норм о стадиях совершения преступления, исследование приготовления к преступлению и покушения на преступление.

Методика в уголовном праве представляет собой систему приемов и операций, средств и инструментария исследования уголовно-правовых явлений и понятий.

Основными методами являются:

  1. юридический;
  2. уголовно-статистический;
  3. социологический;
  4. системный;
  5. сравнительно-правоведческий (компаративистский);
  6. историко-сравнительный и др.

Юридический метод включает юридико-техническую методику и методы толкования закона. Юридико-технический метод широко используется в нормотворчестве.

Система Кодекса и каждая его статья должны отвечать определенным правилам конструирования диспозиции и санкции норм, чтобы быть четкими, ясными, логически последовательными.

Толкование закона возможно по способу уяснения смысла и юридической формы грамматическим, логическим, сравнительным, по объему — аутентичным, расширительным, ограничительным.

Уголовно-статистический метод — это познание качественного своеобразия уголовно-правовых явлений и понятий посредством количественных показателей. Этим методом проводится обобщенно-количественное измерение, например, норм, их диспозиций и санкций, структуры наказуемости, судимости.

Социологический метод включает опросы (анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки) различных категорий лиц — работников правоохранительных органов, населения, осужденных и др. — по различным аспектам уголовного права

Системный метод обязывает проводить исследования уголовно-правовых явлений и понятий как систем, т.е. целостного множества, состоящего из подсистем и элементов.

Этот метод используется в законотворчестве, правоприменении и теории конструирования, познании, применении таких системных институтов, как уголовный закон, принципы права, преступление, вина, множественность преступлений, соучастие, освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Принципу системности должно отвечать расположение в тексте Кодекса разделов, глав, норм. Макросистемой является УК в целом. Микросистемой — норма, диспозиция которой описывает состав преступления, а санкция — вид и размер наказания.

Сравнительно-правоведческий (компаративистский) метод используется при сопоставлении кодексов различных правовых систем и государств. Он плодотворен и в законодательстве, и в правоприменении, и в науке.

Историко-сравнительный метод значим для восприятия прошлого опыта законодательства и правоприменения.

Все более широкое применение в законодательной, практической, научной и преподавательской деятельности стали находить математические методы, например, моделирование и кибернетические методы.

Последние предполагают использование кибернетического инструментария для обработки различного рода информации: уголовно-статистической, социолого-правовой, обобщений судебной, следственной, прокурорской практики.

Давно внедряются кибернетические методы и в вузовское обучение юристов, а также в справочную, законодательную, практическую, научно-исследовательскую деятельность.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *